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类型知识产权的维权与执法知识-精选课件.ppt

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    关 键  词:
    知识产权 维权 执法 知识 精选 课件
    资源描述:

    1、专利行政执法与维权 一、对知识产权行政执法的几点认识一、对知识产权行政执法的几点认识 二、与专利保护有关的问题二、与专利保护有关的问题 三、侵权判定三、侵权判定 四、维权方式四、维权方式 一、对知识产权行政执法的几点认识 随着经济全球化的深入和科技进步的发展,知识产权制度作为鼓励和保护创新、促进经济社会发展的基本法律制度,地位越来越重要,作用越来越突出。知识产权保护作为知识产权制度的关键环节,对知识产权制度作用的发挥起着至关重要的作用。温家宝总理曾指出,保护知识产权就是保护生产力。我国在建立知识产权制度之初,建立了行政和司法两条途径保护知识产权的模式,二十多年的实践证明,这一模式是符合我国国情

    2、的,是行之有效的。1、知识产权行政执法符合政府职能转变的方向 市场经济条件下,政府提供的是良好的社会环境、市场环境,遵循的原则是依法行政。依法行政具体体现在两个方面,一是抽象的行政行为,即制定规章制度与政策,并尽可能使政策规范化制度化;二是行政执法,即具体的行政行为,包括依法裁决相对人之间的争端,迅速化解各类社会矛盾,查处违法行为,保护守法者的正当利益,维护和谐稳定的社会秩序与诚信的市场秩序。所以,从长远来看,加强和完善行政执法是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的需要。当前,我国的社会主义市场经济体制尚不完善,保障市场经济有效运行的机制尚不健全,市场主体法律意识和法律能力不

    3、足,“有法难依”、“违法难究”的现象还大量存在,在这种形势下,加强和完善行政执法更是我国经济社会发展的必然选择。“加强执法和司法队伍建设”、“加强执法监管部门”,“完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能”,因此,行政执法作为市场监管和社会管理的重要手段,从近期和长远来看,都应该进一步加强。1、知识产权行政执法符合政府职能转变的方向 党和国家领导人历来十分重视知识产权保护,多次作出重要指示,强调了行政执法的重要性。2019年1月,胡锦涛总书记在全国科技大会上的讲话中指出:“要加大对知识产权保护的力度,完善国家知识产权制度,健全知识产权保护的法律体系,加强知识产权保护的司法和执法工

    4、作,依法严厉打击侵犯知识产权的各种行为。”2019年4月,温家宝总理在参观中国保护知识产权成果展时强调,中国将采取四项重要措施,以形成一个比较完整的保护知识产权体系,“第一、加强执法,依法保护知识产权;第二、加强行政监管,经常地开展专项保护知识产权的行动;第三、加强国际合作,同世界各国密切配合共同打击侵权行为;第四、加强全民教育,在全社会形成保护知识产权的氛围。”2、知识产权行政执法符合国际普遍做法 在墨西哥,工业产权执法部门可以依法查处专利侵权行为,一旦发现专利侵权产品,可以查封、扣押这些产品,可以在处理侵权案件中做出以下决定:对侵权人予以罚款;勒令侵权企业暂时或永久关闭;拘留侵权人至36个

    5、小时。当事人不服上述裁决的,可以向联邦法院起诉。专利权人如发现自己的专利权被严重侵害,可以向联邦检察官提出刑事诉讼。联邦检察官在调查中将征询工业产权执法部门的意见。在菲律宾,知识产权行政执法部门可以调查、处罚侵犯专利权的行为,可以颁布停止专利侵权的禁令,并就损害赔偿作出决定,并有权扣押,没收、处置侵权产品或要求侵权人提供担保,必要时处以行政罚款。很多国家都有知识产权行政执法,这里不一一列举了。从国际规则来看,世界贸易组织与贸易有关的知识产权协议(Trips)的救济程序中专门规定了行政程序,涉及的条文多达二十条(Trips第四十一条至第六十一条)。3、行政机关介入知识产权侵权纠纷有其现实性和必要

    6、性 从法律上讲,行政权也是由行政立法、行政裁决、行政监督、行政处罚权等组成的。司法权、行政权之间应有制约、监督机制,所以我国专利法规定,任何涉及专利保护的行政决定,都有可诉性。无救济则无权利。行政救济途径为知识产权这种私权多提供了一种有效的保护方式。一般来说,对于有形财产,只要所有人尽到一定的责任义务,很容易避免权利侵害。但知识产权作为一种法律创设的权利,具有公开性、无形性、可复制性的特点,权利极易受到侵害;而且由于知识产权的这些特性,有关涉案证据难以收集;由于知识产权的复杂性,处理此类案件对法律、技术知识要求比较高。从这个意义上讲,跟有形财产相比,知识产权对行政保护有着更大的需求,更应该加强

    7、知识产权行政执法。这是发展知识经济,建设创新型国家过程要特别注意解决的问题。胡总书记、温总理对加强知识产权执法有过一系列指示,中央有关会议与文件做出了一系列相关决策。4、行政保护与司法保护是相辅相成的关系 一个案件一开始就进入司法程序与经过行政程序之后进入司法程序有着本质的区别,前者属于民事诉讼,后者属于行政诉讼,民事诉讼跟行政诉讼审理的客体、程序和原则是不相同的。知识产权案件经过行政程序之后进入司法程序,这是对行政决定进行的司法审查。这有利于促进依法行政,是依法治国方略的当然之义。知识产权行政执法与司法保护是相辅相成的关系,两者相互补充、相互促进。当前,由于信息技术的高度发展,知识产权制度的

    8、信息传播功能与权利保护功能两大功能失去平衡,知识产权侵权更加容易,侵权的水平与速度在提高。目前,我国知识产权行政执法确实存在这样那样的问题,对于这些问题,应该通过加强和完善知识产权行政执法来解决。为此执法部门也经常的在有关会议提出以下建议,一是为知识产权行政执法部门提供必要的法律依据,增加执法部门在处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为中的查封、扣押等执法手段,赋予执法部门对专利侵权赔偿额做出处理决定的权力;二是增加对严重的专利侵权行为的刑事制裁;三是在对侵权行为的法律制裁上明确区分故意侵权和非故意侵权;四是充实知识产权执法队伍,增加投入。(地方法院目前发展速度很快)二、与专利保护有关的问题与专利

    9、保护有关的问题 专利法第一条规定:“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。”可见,专利法的目的就是保护发明创造。专利法规定给予发明创造充分保护。它承认发明创造是发明人或者设计人的财产,对其授予专利,给予保护。专利法也明确规定,对于侵犯专利权的任何行为,专利权人及其厉害关系人有权向人民法院提起诉讼,或者专利管理进行处理。1、专利制度及特征、专利制度及特征 第一,从法律意义来说,专利就是专利权的简称,指的是一种法律认定的权利。如我国专利法第十二条中规定:“任何单位或者个人实施他人专利的,除非本法第十四条规定以外

    10、,都必须与专利权人订立书面实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权许可合同规定以外的任何单位或者个人实施该项专利。”第二从技术发明来说,专利就是取得了专利权的发明创造指的是具有独占的专利技术。如专利法第十四条第二款中规定:“中国集体所有制单位和个人的专利,对国家利益或者公民利益具有重大意义需要推广应用的,由国务院有关主管部门报国务院批准后,参照上款规定办理。”这里的“专利”一词即指某项取得专利权的发明创造,即发明、实用新型、外观设计。第三,从其保护的内容来看,专利是指记载着授予专利权的发明创造的说明书及其摘要、权利要求书、表示外观设计的图形或者照片等公开的文献。“专利”一词可以有多

    11、种不同的含义,但是,其实质还是专利权,发明创造是取得专利权的基础和前提,专利文献则是发明创造内容传播的载体,是确定专利权保护范围的依据。1、专利制度及特征、专利制度及特征专利制度是依据专利法,通过授予专利权来保护和鼓励发明创造,从而推动技术进步和经济发展的法律制度。现在世界上已有160多个国家和地区实行了专利制度,而且这一制度正日益趋向国际化。专利制度具有以下特征:第一,法律保护。专利制度的核心是依法保护已授予发明专利权的发明创造。专利权人依法享有使用和销售专利产品的独占实施权,未经专利权人的许可,任何他人不得实施专利权人的专利。专利权人可以依法签订实施许可合同许可他人实施其专利,专利权人从中

    12、获得一定的经济利益和精神上的利益。美国的林肯讲过一句话,专利是美国的林肯讲过一句话,专利是“天才天才之火加上利益之油之火加上利益之油”。就是让创新发明有利益可图,也才更能激发创。就是让创新发明有利益可图,也才更能激发创造的热情,专利法中也明确提出了奖励的事情,现在各地包括我市的造的热情,专利法中也明确提出了奖励的事情,现在各地包括我市的专利奖励补助也是有这方面的激励机制作用。专利奖励补助也是有这方面的激励机制作用。第二,科学审查。即对申请专利的发明,在现有科学技术的基础上,对其是否符合专利法规定的条件进行审查。一般先进行形式审查,然后进行实质审查。尤其是对发明专利要进行新颖性审查.1、专利制度

    13、及特征、专利制度及特征公开使用或者使用公开的含义是指由于使用或者应用而导致整个技术公开使用或者使用公开的含义是指由于使用或者应用而导致整个技术方案能被公众所得知的公开情况。方案能被公众所得知的公开情况。这种使用公开并不是要求众所周知或者广泛推广的状态,而是指由于这种使用公开并不是要求众所周知或者广泛推广的状态,而是指由于使用该技术方案处于能够被人公知的状态。因此,哪怕只有一个人使使用该技术方案处于能够被人公知的状态。因此,哪怕只有一个人使用了该技术,且此人对这项技术不负有保密的义务,那么,这种使用用了该技术,且此人对这项技术不负有保密的义务,那么,这种使用属于使用公开。属于使用公开。这里所说的

    14、整个技术方案意味着呢不管实现该技术方案的全部必要的这里所说的整个技术方案意味着呢不管实现该技术方案的全部必要的技术条件。例如反映方法过程的各道工序,各道工序的循序,工序中技术条件。例如反映方法过程的各道工序,各道工序的循序,工序中的各项参数等。另外,通过对设备的解剖,可以了解到它的结构和功的各项参数等。另外,通过对设备的解剖,可以了解到它的结构和功能,通过对产品的分析,能够确定其制造方法;通过对物质的分析,能,通过对产品的分析,能够确定其制造方法;通过对物质的分析,能够判断该物质的成分,那么,所说的设备、制造产品的方法或者所能够判断该物质的成分,那么,所说的设备、制造产品的方法或者所说的物质就

    15、是通过使用而全部被公开。至于所说的设备、方法或者物说的物质就是通过使用而全部被公开。至于所说的设备、方法或者物质是否通过真正被解剖或者分析,则无关紧要。因为该设备、方法或质是否通过真正被解剖或者分析,则无关紧要。因为该设备、方法或者物质已处于能够被公众使用的状态,根据需要,人们可以随时对该者物质已处于能够被公众使用的状态,根据需要,人们可以随时对该设备、方法、物质进行解剖或者分析。设备、方法、物质进行解剖或者分析。但是,处于保密情况先的使用不构成公开使用。这种情况包括在公众但是,处于保密情况先的使用不构成公开使用。这种情况包括在公众面前进行公开实施而公众不能得知其技术方案的情况。面前进行公开实

    16、施而公众不能得知其技术方案的情况。1、专利制度及特征、专利制度及特征使用公开所采取的具体方式不受限制,可以套购商业经营、科学研究、展现、进口等使用公开所采取的具体方式不受限制,可以套购商业经营、科学研究、展现、进口等途径公开使用,也可以通过个人应用、销售以及模型展览演示等方式公开使用。途径公开使用,也可以通过个人应用、销售以及模型展览演示等方式公开使用。使用公开的日期是以公众能够获得使用该产品或者该方法之日为公开日期。使用公开使用公开的日期是以公众能够获得使用该产品或者该方法之日为公开日期。使用公开日期的确定有时是相当困难的,尤其是存在争议时。所以,判断时应当依据充分的证日期的确定有时是相当困

    17、难的,尤其是存在争议时。所以,判断时应当依据充分的证据,谨慎处理。据,谨慎处理。)、创造性和实用性的审查。第三,技术公开。专利制度,一方面要以法律的形式保护发明创造,另一方面又要按照法律要求,将申请专利的发明创造的技术内容,以说明书,权利要求书等专利文献的形式向社会公开,给公众提供技术发明的信息和利用技术发明的途径。这样既可以推动专利技术的有偿转让和实施,使之尽快转化为生产力,也可以打破信息的技术封锁与垄断,促进科学研究和发明创造活动的开展,从而促进技术进步与经济发展。目目前我们看到的专利在国家局的网站上都能看到检索到每一个专利的基本情况。前我们看到的专利在国家局的网站上都能看到检索到每一个专

    18、利的基本情况。第四,国际交流。专利技术的公开,不仅促进了国际间技术信息的流通,同时也为专利技术的国际交流与合作提供了法律保障。由于专利的特性决定了地域性,在不同的由于专利的特性决定了地域性,在不同的国家审批就会得到相应国家的保护,在别的国家申请也就是我们讲的国家审批就会得到相应国家的保护,在别的国家申请也就是我们讲的PCT申请,就是申请,就是国际专利。象现在的一些企业为了抢占市场,把一些别的国家快要到期限的专利,拿国际专利。象现在的一些企业为了抢占市场,把一些别的国家快要到期限的专利,拿过来先自己研究试验,等待别人的专利到期后,自己在国内就可以申请专利,就等于过来先自己研究试验,等待别人的专利

    19、到期后,自己在国内就可以申请专利,就等于少走了弯路,少了研发的长期过程。(在制药行业比较多一些,比如鲁南就有这样的少走了弯路,少了研发的长期过程。(在制药行业比较多一些,比如鲁南就有这样的情况)情况)2、专利纠纷有哪几类?、专利纠纷有哪几类?专利纠纷是指在专利申请过程中或者在权利批准后,当事人对有关专利事宜所产生的一场争执。专利纠纷主要包括因专利的申请、审批和因专利权的维护、行使而引起的争议。专利纠纷的种类可以分成:专利侵权纠纷;专利申请公布后、专利权授予前使用发明创造费用纠纷;专利许可合同纠纷;专利权转让或者专利申请权转让合同纠纷;发明人或者设计人与其所在单位对其发明创造是否属于职务发明创作

    20、,以及对职务发明创造是否提出专利申请的纠纷;专利申请权纠纷;专利发明人、设计人资格纠纷等。3、专利侵权行为具有哪些特征?、专利侵权行为具有哪些特征?专利侵权行为指专利权有效期限内,未经专利权人许可,以生产经营为目的的制造、使用、销售、进口其专利产品,使用其专利方法或者使用、销售依该方法直接获得的产品的行为。专利侵权行为一般有以下特征:1.被侵犯的专利权必须为有效存在的专利权。专利权的存在是有期限的,期限届满或其他原因导致专利无效,不属于有效存在的专利权,就不能构成侵权行为侵犯的对象。2.未经专利权人许可。如果行为人实施专利权人的专利是经专利权人同意的,则不论有偿还是无偿使用,都不属于侵权行为,

    21、而应当视为专利权人对其权利的处分,这是与专利权的专属特性相对应的。3、专利侵权行为具有哪些特征?、专利侵权行为具有哪些特征?3.只有在该专利权的有效地域发生的未经专利权人许可的实施专利行为构成侵权行为。专利权是有地域性质特征的。专利权的有效地域不以专利权人的国籍为标准,而是以专利审批国的管理范围为标准加以划定的。只要该发明创造没有在我国申请专利而是外国申请了专利,即使专利权人是中国国籍,该发明创造也不受我国法律的保护。在我国境内对其进行利用,不构成侵犯行为。当然,如果有双边条约或者共同参加的国际公约的限制,则属于例外的情况。4.以生产经营为目的的,即实施他人的专利是以营利为目的才构成侵权。凡是

    22、没有商业性目的,仅为个人、家庭需要或者为科学实验利用他人的专利发明创造的,不构成侵犯行为。这一点应当特别注意。(比如沸腾锅,体积大,(比如沸腾锅,体积大,说是不销售,说也不是用于生产石膏粉在回避处理。)说是不销售,说也不是用于生产石膏粉在回避处理。)3、专利侵权行为具有哪些特征?、专利侵权行为具有哪些特征?5.实施行为必须属于专利权保护范围。专利权保护范围是确定某一行为是否构成侵犯的法律依据。只有侵犯了这一保护范围,才是侵犯行为,否则就不构成侵犯行为。也就是说,专利权的保护范围是专利权效力所给予的发明创造成果的技术范围。是某一专利发明创造所包括的技术特征和技术幅度。以上特征,实质上为构成专利侵

    23、权行为的条件。4、常见的直接侵犯专利权的行为有、常见的直接侵犯专利权的行为有哪些?哪些?1.制造专利产品的行为。专利产品是指专利权人在发明或者实用新型的权利要求书中所描述的产品,或者外观设计申请文件中标明使用该外观设计的产品。所谓制造指对受专利法保护的上述产品进行生产、加工。制造专利产品的行为是否构成侵权,一是看是否得到专利权认得许可。二是看是否以生产经营(即营利)为目的。2.使用专利产品的行为。即使使用专利产品的行为仅指对发明和实用新型两种专利产品的使用,不包括对外观设计专利产品的使用。这里的使用应当从广义上理解,包括对专利产品的单独使用和把专利产品作为其他产品的部件使用;对其他产品一次使用

    24、或者连续使用;对专利产品单一性能的使用和多种性能的使用等。4、常见的直接侵犯专利权的行为有、常见的直接侵犯专利权的行为有哪些?哪些?3销售专利产品的行为,是指把发明、实用新型或者外观设计的专利产品的所有权有偿地从卖方转移买放的行为。不论产品源于何处,也不论如何来的及销售多少,只要未经专利权人许可销售了专利产品,就构成了专利侵权行为。(很多侵权行为人在被处理调查的过程中开始并不认为是(很多侵权行为人在被处理调查的过程中开始并不认为是侵权行为)侵权行为)4.进口专利产品的行为,机发明和实用新型发明创造被赋予专利权后,未经专利权人许可,而以生产经营为目的,进口其专利产品的行为。5.使用专利方法的行为

    25、。专利方法是指专利说明书或者权利要求书所描述的技术方法。对专利方法的使用,是指实际采用专利方法来实现专利申请中的请求权项所提到的目的。如果这种专利方法的行为未经专利权人的许可则构成专利侵权行为。4、常见的直接侵犯专利权的行为有、常见的直接侵犯专利权的行为有哪些?哪些?6.使用依照专利方法直接获得的产品的行为。由于生产方法的经济价值主要在于依该方法所得到的产品。所以,方法专利的保护如不同时保护该产品则毫无意义。同时,一种产品可以通过不同的方法制造出来,因此,法律规定使用依照该专利方法直接获得的产品的行为才构成侵权行为。7.销售依照专利方法直接获得的产品的行为。发明或者实用新型专利权被授予后,除非

    26、国家另有规定以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得以生产经营目的是、销售依该专利方法直接获得的产品,否则即构成侵权行为。8.进口依照专利方法直接获得产品的行为。旨在于鼓励外国人来我国申请专利,促进中外科学技术的交流和经济贸易往来。4、常见的直接侵犯专利权的行为有、常见的直接侵犯专利权的行为有哪些?哪些?9.假冒他人专利,尚未构成犯罪的行为。是指行为人明知专利属于他人所有而在未经专利权人许可的情况下,在其非专利产品或者其他包装上,使用专利标记和专利号等,冒充专利产品的行为。该假冒的专利产品不论是自己生产的,还是他人生产的,均构成侵权行为。但是这种假冒行为必须是情节是比较轻微,尚未构成犯。如

    27、果情节严重,就构成假冒他人专利罪。(如在自己的门头店内使用标注别人的已经无效(如在自己的门头店内使用标注别人的已经无效的专利号)的专利号)(如专利使用不当假冒专利)(如专利使用不当假冒专利)5、常见的间接侵犯专利权的行为有、常见的间接侵犯专利权的行为有哪些?哪些?间接侵权行为的特点是:行为人本身的行为并不构成专利侵权,但是却与侵权人侵犯专利权的行为有着密不可分的联系,大致有以下几种:1.以经营为目的故意制造或者销售用与或者适用于专利发明的重要部件的行为。这种行为的构成要素有三:一是以营利为目的制造或者销售行为的存在;二是制造和销售之物属于专利发明的重要成分;三是明知该成分专用于或者适用于侵害专

    28、利发明。(如河东的拉马,侵权不是一人所为,有的只是生产专用部件)(如河东的拉马,侵权不是一人所为,有的只是生产专用部件)2.冒充专利权人许可他人实施专利技术的行为。尽管冒充者没有间接实施专利侵权行为,但是其对被许可人的侵权行为提供了专利技术,属于间接侵权人,在这种情况下如果被许可方为善意的第三人,尽管其在使用专利技术时不知情,但是如果他的行为客观上,构成侵犯专利权的行为,应当承担民事责任。3.专利实施许可合同的被许可方,在未经授权情况下冒充以被授权,擅自许可第三人实施该专利技术的行为。4.共有专利权人在许可他人实施共有专利时,未经他人共有专利权人同意的行为。这就侵犯了其他共有人的专利权。5.采

    29、取委托加工、定制加工合同、承揽合同方式、向第三人提供专利产品样板、技术资料的行为。间接侵权行为是直接侵权行为发生的前提,存在可以推定的共同故意,所以,直接侵权行为人与间接侵权行为人的行为为共同侵权行为,因此,给专利权人造成损害应由双方共同承担赔偿责任。6、在专利侵权纠纷案件中,哪些人、在专利侵权纠纷案件中,哪些人可以成为被告?可以成为被告?一、制造人,即以生产经营为目的制造他人的发明、实用新型或者外观设计的专利产品的人(包括单位和个人)。二、销售人,即以生产经营为目的销售他人专利产品,或者销售依照他人专利方法的产品的人。三、使用人,即以生产经营为目的使用他人是的专利产品,或者使用依照他人专利方

    30、法直接获得的人。四、进口人,即以生产经营为目的,从境外进口他人的专利产品,或者进口依照他人的专利方法直接获得的产品的人。五、假冒人,即未经专利权人的许可,在其非专利产品或者产品包装上使用专利标记和专利号、冒充专利产品的人,以及以非专利方法冒充专利方法的人。每年我市都要每年我市都要查处不少假冒专利,在流通领域,特别是商场里的外包装南方的比较多。查处不少假冒专利,在流通领域,特别是商场里的外包装南方的比较多。有些是自身使用不当乱标注造成的问题,(如一瓷器生产企业,自己刚申请了专利就有些是自身使用不当乱标注造成的问题,(如一瓷器生产企业,自己刚申请了专利就在宣传资料上写了专利号,没有分清楚什么是申请

    31、号,什么是专利号。在宣传资料上写了专利号,没有分清楚什么是申请号,什么是专利号。有些是假冒了自己的专利,如一个企业是生产奶制品的,专利权人给这个企业做市场有些是假冒了自己的专利,如一个企业是生产奶制品的,专利权人给这个企业做市场经理,这个企业的法人代表是别人,在上海销售的时候也不能证明自己所标识的专利经理,这个企业的法人代表是别人,在上海销售的时候也不能证明自己所标识的专利是自己企业的,就被查处了。)是自己企业的,就被查处了。)六、间接侵权人和共同侵权人,即其本身的行为并不构成侵权,但是却鼓动、怂恿或者教唆他人实施专利侵权的人。7、在专利侵权纠纷案件中,哪些人、在专利侵权纠纷案件中,哪些人可以

    32、成为原告?可以成为原告?1.专利权人,即享有专利专利权的单位或者个人。专利权人主动就其权利受到侵害,提起诉讼的居多。2.专利独占实施许可合同的被许可人。专利独占实施许可合同的特点是许可方在该地域内不得许可第三方实施同一专利,同时许可方自身也失去了这一地域内的专利使用权。这类合同的本质是许可方与被许可方划分这项专利的市场势力范围的协议。因此,当这类合同的许可方把该专利出让给许可方后,又许可给他人,或者许可方自己又在该地域由实施该专利的,就构成对被许可方的侵权行为,于是被许可方便成为原告。3.专利普通实施许可合同的被许可人,经专利权人授权而为原告。当出现专利侵权行为时,这类许可合同的被许可人,不能

    33、直接成为诉讼原告人,而只能在被许方同意并授权后,才能成为专利侵权纠纷案件的原告。8、什么是专利诉讼时效?、什么是专利诉讼时效?专利诉讼时效是指专利权人或者利害关系人在法律所规定的期限内不行使权利,就丧失请求人民法院依照诉讼程序强制侵权人履行的权利。专利法规定,侵犯专利权的诉讼时效是两年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。“知道”侵权行为,是指有侵权行为的事实发生,这是专利权人或者利害人主观上的状态,别人很难证明。“应当知道”侵权行为,则是客观上专利权人或者利害关系人应当知道有侵权的事实,这是别人能够证明的。在专利权人提起侵权诉讼后,如果被告人认为诉讼时效已经过了时限,

    34、那么,该被告得出证明。利害关系人是指被被许可人,尤其是独占许可或者独家许可的被许可人,以及强制许可的受益人。如果诉讼时效届满,专利权人当然不能再向人民法院请求保护,同时,他们也不能向专利管理机关请求保护。这是因为专利管理机关的处理与人民法院的审理具有相同的作用,都是强制侵权人履行义务。因此,时效届满专利权人也不能请求人民法院给予保护,也不能再向专利管理机关请求保护。9、如何确定专利侵权赔偿的范围?、如何确定专利侵权赔偿的范围?专利侵权的赔偿范围是指对侵害人未经专利权人许可,以生产经营为目的的制造、使用或者销售其专利产品,或者使用其方法使专利权人受到经济损失而给予赔偿的限定。赔偿范围是根据专利技

    35、术实施的情况,确定侵害人应当承担的责任。1.以专利权人同侵权行为受到的实际经济损失作为损失赔偿额,这种计算方法,专利权人的实际损失包括:(1)挤占销售市场后,导致专利产品滞销或者被降价销售的损失,由于侵权产品粗制滥造,又未经研制费用的投入,产品质量低劣,成本费用低,大多采取低于专利产品价格出售导致专利产品滞销或者降价销售。(2)销售量下降造成利润减少的损失。因侵权产品大量进入市场后,一方面挤占了专利产品的销售市场,另一方面因侵权产品多是粗制滥造的劣质产品,使该专利产品的信誉受到影响。(3)为收集侵权产品的证据材料所开资的费用。(4)为制止侵权行为,挽回名誉而刊登公告,发表声明所开支的费用。(5

    36、)为侵权诉讼所支付的差旅费、律师代理费、证人费用等。(6)侵权诉讼的受理费、鉴定费、勘察费及其其他费用。(7)其他与侵权行为有因果联系的开支费用。2.以侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额。利润是商品生产中由劳动创造出来的纯收入的一部分。把这部分利润作为损失赔偿费。10、专利侵权纠纷的民事责任是怎、专利侵权纠纷的民事责任是怎样的?样的?根据专利法第六十条和民法通则第一百一十八条的规定,专利侵权承担民事责任的主要方式有:停止侵害、赔偿损失、消除影响。三、侵权判定侵权判定 1、专利保护范围怎样确定?、专利保护范围怎样确定?A.专利权保护的范围只能以权利要求的内容为准。专利法第五十九条规定,发明或者

    37、实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。外观设计专利权以表示图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。说明书及其附图内容可以用于解释其权利要求。不能把权利要求书中没有记载的内容,而在说明书或者附图中已记载的特征列入保护范围。三、侵权判定侵权判定这就意味着不应当机械地从字面上解释权利要求,用具体字面用词确定其保护范围而应当把握住申请人所申请请求保护的,体现在权利要求中的,由技术特征组成的技术主题。下面将介绍如何具体把握这一点。权利要求分为独立权利要求和从属权利要求,他们在保护范围的确定中所起的作用是不一样的。通常在考虑在专利权保护范围时,只考虑独立权利要求而不考虑从属权利要求。专利法实施细

    38、则第二十一条第二款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载为达到发明或者实用新型的必要的技术特征,”第二十二条第四款规定:“一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求,并且写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。”由于独立权利要求中的技术特征从整体上反映了发明或者实用新型的主要技术内容,是缺一不可的技术特征,因此独立权利要求一般可以确定一项发明或者实用新型的最大保护范围。由此可见形成一个完整发明所需要的最小技术特征的独立权利要求应当是该发明的最大保护范围。因此,在判决专利侵权时,一般只需要考虑具有最大保护范围的独立权利要求。专利法实施细则规定,独立权利要求一般

    39、可以分为前序部分和特征部分撰写。这种划分是形式上技术性划分,并不影响保护范围的确定。由独立权利要求表达的发明或者实用新型是一个整体,不管位于前序部分还是位于特征部分的技术特征都是发明不可缺少的一部分,他们共同构成了要求保护的全部必要的技术特征。这种划分不会影响侵权的判断。三、侵权判定侵权判定根据专利法实施细则规定,从属权利要求是对独立权利要求的限定和具体化,其中包括附加技术特征,即使缺少也无损于发明的完整性。因此撰写正确的从属权利要求的范围必然会落在岂所属的独立权利要求的范围内。按照专利法第十一条,专利可以分成产品专利和方法专利,因此相应可以分成产品权利要求和方法权利要求,而且这两种不同的权利

    40、要求类别又有对应的保护范围。产品权利要求体现的产品专利的保护范围一般应当包括具有同样结构和同样功能的产品。产品的生产方法不应当限制其保护范围。产品保护不局限于说明书中所描述的方法上,任何方法途径制造的该产品也应当属于该保护范围之内。方法权利要求,要求体现的方法专利的保护范围一般应当包括具有相同特征和相同效果的方法。说明书中提及的设备、装备、工具等也不应当限制方法专利的保护范围。三、侵权判定侵权判定B.说明书和附图的作用。权利要求只是发明或者实用新型说明书所记载的必要技术特征的间接表达。仅仅根据这个表达不容易清楚表明专利的确切保护范围。在解释权利要求时,应当参考说明书和属于说明书一部分的附图。说

    41、明书是权利要求的依据,是权利要求书的支持和说明。附图即直观、具体、容易于澄清权利要求和说明书中可能出现的含糊之处。虽然通过说明书的解释有可能使保护范围扩大,使保护更充分,但是这种解释必须是要有充分依据,有充分理由的,对本领域普通专利人员来说是可以理解的,往宽里解释要谨慎。(附图标记号中的数码应当与前文对(附图标记号中的数码应当与前文对应)应)C.专利档案的限定作用。为了防止专利权不适当地扩大专利权保护范围,为了搞清权利要求,有时还可以参考申请、审批过程中的申请人的意图和专利局的检索,查阅补正书、通知书、异议书和答辩书等文件以及申请在办理申请中向专利局提交的材料,这些都可以作为对专利权保护范围进

    42、行新顶解释的依据。2、确立专利保护范围一般采取何种、确立专利保护范围一般采取何种原则?原则?1.保护范围以权利要求的内容确定,即以由权利要求中所有的必要技术特征所构成的发明内容为准确定。2.权利要求的文字和措辞只是发明内容的载体,内容蕴涵于文字之中,因此在一般情况下不应当仅按照权利要求的文字和措辞确定保护范围。3.根据说明书和附图,可以遵循的原则扩大或者缩小由权利要求所确定的范围(解释功能)。3、我国专利法所保护的发明有哪些?、我国专利法所保护的发明有哪些?世界各国专利法保护的对象是多种多样的,有产品发明、方法发明、物质发明、改进发明等,我国专利法所保护的发明有如下几种:1.产品发明 产品发明

    43、是指人们通过智力劳动创造出来的各种成品或者产品,这些产品是自然界从未有过的,也是人类社会从未有过的,并且该产品发明应当具有较高的实际运用的价值。因此产品发明包括一切有形的物体发明如对机器、设备、部件、仪器、装置或者组合物、化合物等所作出的发明。未经人的加工,属于自然状态的东西不能作为产品发明。若专利申请的对象是产品,则所获得的专利为产品专利。产品专利是保护产品本身,不考虑保护产品的制造方法。3、我国专利法所保护的发明有哪些?、我国专利法所保护的发明有哪些?2.方法发明方法发明是指关于把一个对象或者物质改变成另一个对象或者物质所利用的手段的发明。方法发明也是多种多样的,可以分为制造方法的发明,如

    44、工艺品的制作方法;化学方法的发明,如药品的制作方法等;生物方法的发明,如,果树的杂交栽培方法等;此外还有机械方法的发明以及其他的发明。若专利申请的对象是方法,则获得的专利称为方法专利,方法专利保护方法本身,其保护效力可以延及利用该方法制造的产品。但是,如果纯属抽象思维的方法,如数学的方法,编制密码的方法以及智力活动的方法等,则不属于专利法所保护的方法发明。3.改进发明改进发明,是指对自己的产品发明和方法发明,提出实质性的新的技术方案,它是对自己的产品和制造的重大改善,使其具有产品的性能,也就是在保护其独特性质的条件下改善已有产品的性能,得到新的特性。例如,爱迪生对有关白炽灯的发明是前所未有的,

    45、“通用电气公司用给其充惰性气体的方法对爱迪生的白炽灯进行了改进,从而大大地改善了白炽灯的质量和使用寿命。“这就属于改进发明。改进发明与产品发明、方法发明的根本区别在于,灾并不是新的产品的创造和新的方法的创造,但是没有从根本上突破原有产品或者方法的根本格局。这种改进发明,对于技术的进步具有重要的作用,因此,我国专利法把改进发明也作为专利法保护的对象。4、侵权判定的基本原则:、侵权判定的基本原则:我们进行专利侵权判定主要是把被控侵权物与专利权利书进行比较(有的专利权人的产品与专利权利要求是有区别的存在与权利要求不一样的问题。所以对比物要找准。)主要是把握二个方面的判断。1、全面覆盖原则专利侵权判定

    46、一直是司法实践中的一个难点问题。专利侵权判定和判断合同违约不一样,合同有相应的合同条款,可操作性比较强,而专利侵权判定需要与权利要求书做比较,被控产品方案很多情况下与权利要求书都是不一致的,不一致达到什么程度构成侵权,不一致达到什么程度不构成侵权,这是一个比较难解决的问题,因为既涉及到法律衡平的问题,同时又涉及到技术问题。全面覆盖原则是专利侵权判定中的一个最基本原则,所谓全面覆盖原则,是指如果被控物或者方法侵权成立,那么该产品或者方法应该具备专利权利要求中所描述的每一项特征,缺一不可。(ABC=ABC侵权,侵权,ABCD与与ABC侵权,侵权,AB与与ABC不侵权)不侵权)在判定专利侵权时,最先

    47、适用的是全面覆盖原则。在下述几种情况下,视为被控物全面覆盖了专利的权利要求。1、字面侵权。即从字面上分析比较就可以认定被控物的技术特征与专利的必要特征相同。比如,一项专利,其权利要求为:型强场磁化杯体(),其特征在于:杯体的两侧各镶嵌一块永久磁铁()。如果被控物的杯体两侧各镶嵌了一块永久磁铁,那么可以看到,被控物的结构与权利要求所描述的结构一模一样。2、专利权利要求中使用的是上位概念,被控物公开的结构属于上位概念中的具体概念,此种情况下适用全面覆盖原则,被控物侵权。比如,一项专利,其权利要求为,一种新型机器人行走机构,其特征在于:电机接传动机构,传动机构的输出轴上装有驱动轮。被控物的结构为,电

    48、机经齿轮传动,输出轴上装有驱动轮。1、全面覆盖原则 被控物采用齿轮传动,齿轮传动的结构属于“传动机构的具体概念,因此,被控物属于侵权。1、全面覆盖原则3、被控物的技术特征多于专利的必要技术特征,也就是说被控物的技术特征与权利要求相比,不仅包含了专利权利要求的全部特征,而且还增加了特征,此种情况仍属侵权,因为适用全面覆盖原则就是只要被控物具备专利权利要求的全部特征就算侵权,而不问被控物是否比权利要求的多。比如,一项专利,其权利要求为,一种电褥子,其特征在于:具有绝缘性能好的电阻丝。被控物的结构具有绝缘好的电阻丝,而且还具备一个电阻丝短路保护装置,尽管被控物的特征多于专利权利要求,而且可能还具有一

    49、定的创造性,由于被控物的结构覆盖了权利要求的全部特征,所以被控物侵权。实践中,公众可能对此有一些不理解,觉得被控物的特征多于权利要求,而且性能可能还要优于专利产品,为什么还要算做侵权呢?这是因为专利保护的是智力成果,在后的产品如果是在专利产品的基础上进行了改进,尽管可能性能要优于专利产品,但是由于使用了他人的专利,利用了他人的智力成果,就必须获得他人的许可,否则就是侵权行为。在原告和被告都具备专利的情况下,如果被告的专利在后,那么在专利侵权判定时,不考虑被告的专利。2、等同替换原则、等同替换原则(链条传动属于齿轮传动的等同替换,)(链条传动属于齿轮传动的等同替换,)这也是属于替换是侵权这也是属

    50、于替换是侵权 只是利用简单技术替换。按照这种思路下只是利用简单技术替换。按照这种思路下去,可能有很多很多的专利,因为新技术去,可能有很多很多的专利,因为新技术的出现无法受到保护。(以基本相同的手的出现无法受到保护。(以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果。的效果。)3、多余指定原则、多余指定原则 在专利侵权判定中,专利申请人缺乏专利撰写的经验,将不必要的特征写进了独立权利要求中。缺少了这项特征,不影响功能和作用,也不影响整个技术方案的完整性。所以,发明人一旦完成了发明创造,就要尽快申请专利。撰写权利要求是一项技术性和法律性很强的工作,有时难

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